Прибыль делится наследство

Является ли наследство совместно нажитым имуществом? Закон и особенности

Рано или поздно каждый задумывается, является ли наследство совместно нажитым имуществом. Это довольно интересный и важный вопрос. Ведь наследственные и имущественные споры в РФ широко распространены. Что можно сказать по этому поводу? Может ли муж претендовать на наследство жены, а жена — на наследуемое мужем имущество? Что гласит законодательство РФ?

Типы собственности

Чтобы в полной мере разобраться в данном вопросе, придется выяснить, каким бывает имущество. Достаточно хорошенько изучить статьи Гражданского и Семейного кодексов. В них прописаны все особенности рассматриваемой темы.

Итак, граждане могут столкнуться со следующими типами собственности за время брака:

К первому обычно относят все добрачное имущество и вещи личного пользования. Ко второму — все, что граждане приобрели за время официально зарегистрированных отношений. И при этом неважно, на чьи средства была совершена покупка и на кого она записана.

Является ли наследство совместно нажитым имуществом супругов? Ответить на этот вопрос намного проще, чем кажется с первого взгляда.

В Гражданском кодексе, в статье 256, написано, что по закону наследство не считается совместной собственностью. Это личное имущество каждого супруга, которым он может распоряжаться так, как посчитает нужным.

Это значит, что наследство не делится при расторжении отношений между мужем и женой. Но бывают исключения. Именно из-за них приходится задумываться, является ли полученный по наследству дом совместно нажитым имуществом, как и любая другая недвижимость.

Признание общим

Придется запомнить, что по закону иногда наследство может признаваться совместной собственностью супругов. Но такой вариант развития событий встречается на практике нечасто. Нужно удостовериться в соблюдении некоторых условий.

Каких именно? Не хочется делить полученное наследство? Является ли совместно нажитым имуществом оно или нет? Изначально наследство не подлежит разделу. Оно будет принадлежать тому, кому было предназначено.

В России у граждан есть право на признание наследства общим, если истец вложил в него достаточное количество личных или общих денег в браке. Например, провел капитальный ремонт.

Соответственно, при подтверждении трат муж или жена могут претендовать на наследство супруга. Но и это еще не все!

Брачные договоры

Является ли наследство совместно нажитым имуществом? Чтобы лишний раз не задаваться подобным вопросом, граждане оформляют так называемые брачные контракты. Тогда этот документ будет указывать на принципы раздела имущества, имеющегося у семьи.

Например, здесь можно четко прописать, что все, что оформлено на мужа, является его личной собственностью, а что на жену — её. И неважно, кто и сколько вложил в покупку. Также в брачном контракте разрешается указать, что наследство, полученное супругами, ни при каких обстоятельствах не признается общим. При подобных ситуациях удастся свести вероятность конфликтов к минимуму.

Продажа наследства

Но и это еще не все. В России законодательство предусматривает разные варианты развития событий.

Когда наследник в браке решается на продажу имущества и, к примеру, приобретение новой жилплощади на полученную сумму, то будут ли новые квадратные метры считаться совместно нажитым имуществом, если иное не предусмотрено брачным договором?

На практике при разделе имущества обязательно исследуется вопрос о происхождении денежных средств, на которые была приобретена недвижимость. Даже если имущество было приобретено во время брака, но на личные средства одного из супругов, которые принадлежали ему до вступления в брак, переданы в порядке наследования либо были получены в дар, то такое имущество не является общим.

Отказ от супруга

В России брачные контракты не пользуются особой популярностью. Многие считают их наличие признаком недоверия в паре. Поэтому можно пойти иным путем.

Наследство как совместно нажитое имущество рассматривается только в исключительных случаях. Если наследник решил продать то, что ему перешло в порядке наследования, можно попросить супруга написать отказ от прибыли, полученной в результате реализации конкретной собственности.

Иными словами, муж/жена в присутствии нотариуса заявляют, что они не имеют никаких прав на наследство супруга и на прибыль, полученную с его продажи. Тогда имущество признается личным. И полагается только истинному наследнику.

Дети и наследственные споры

Многие интересуются, как наследуется совместно нажитое и личное имущество детьми. Какие права будут иметь потомки на наследство родителей? Нужно ли беспокоиться по этому поводу?

Нет. Ведь в России четко прописано, что у детей нет никаких прав на родительское имущество. Родители тоже не могут предъявлять права на имущество детей. Своим наследством граждане способны распоряжаться так, как они пожелают.

Одновременно с этим наследство родителей в будущем станет имуществом детей. То есть если законные представители ребенка оставили недвижимость нетронутой, то после их смерти потомок получит право наследования оной.

Иными словами, дети будут наследниками собственности родителей. И не более того. Супруги тоже могут наследовать имущество мужа/жены. Что об этом необходимо помнить и знать?

Супруги и наследство

Является ли наследство совместно нажитым имуществом? Нет, но супруг может быть его наследником в будущем. Например, после смерти жены/мужа.

Согласно установленному законодательству, супруги, родители и дети — это наследники первой очереди. Мужьям и женам при этом будут выделять доли как в совместном имуществе, так и в том, что принадлежало супругу ранее в полной мере.

Что это значит? Предположим, что у мужа был добрачный дом, полученный по наследству. Также в браке он приобрел на свое имя квартиру. После его смерти жене полагается сначала 1/2 дома и 1/2 квартиры. Далее оставшиеся половины будут делиться между ней и общими детьми. Именно такие принципы действуют на сегодняшний момент в России.

Как признать наследство общим

Что поможет признать наследство супруга совместным? Этим вопросом редко задаются, но, если знать на него ответ, можно без проблем решить некоторые имущественные споры. Как было подчеркнуто ранее, гражданин должен будет доказать свой вклад в наследство супруга. Признание личной собственности общей происходит через суд.

С собой истцу нужно будет принести:

  • иск;
  • паспорт;
  • платежные квитанции, указывающие на траты на квартиру;
  • документы о правах собственности на имущество;
  • свидетельство о браке;
  • справки о доходах;
  • выписки из банков;
  • свидетельские показания.

Иными словами, все документы, которые могут подтвердить личные или общие вложения в наследство жены/мужа, пригодятся в суде. Если не получится доказать свои траты, то собственность останется в полной мере супругу-наследнику.

Теперь понятно, может ли наследство считаться общим имуществом мужа и жены. В идеале — нет. Но при определенных обстоятельствах граждане могут признать собственность совместной. Делается это в судебном порядке.

На самом деле никаких проблем с данной темой нет. Особенно если не вкладываться в чужое имущество. В противном случае придется либо общаться в суде, либо смириться с тем, что деньги вложены не в общую собственность.

Супруги и дети могут в будущем наследовать личную собственность жен/мужей и родителей соответственно. Но при жизни супруги никаких прав на наследство друг друга не имеют. Такой расклад на практике встречается чаще всего. И на него опирается наибольшее количество граждан. Больше никаких особенностей законодательство не предусматривает.

Акции в акционерном обществе

Документ, который регулирует передачу акций по наследству — ГК (Гражданский кодекс) РФ. В п. 3 ст. 1176 ГК указано, что участник АО (акционерного общества) передает в наследство имеющиеся у него акции. В свою очередь, организация обязана принять в свои ряды преемника, получившего такое наследие.

Объектом наследования в АО является определенная доля, то есть акция, свидетельствующая об участии наследодателя в организации. Под ней подразумевается ценная бумага, определяющая право собственности на оговоренную долю во владении предприятием и возможность получения пропорциональной ей прибыли.

Согласно п. 2 ст. 1152 ГК РФ, наследник может принять свою долю исключительно целиком. Если он фактически или юридически принял другую собственность из наследства, включающего акции, значит, автоматически стал наследником бумаг.

Акции относятся к имуществу, которое требует управления. На основании ст. 1026 и ст. 1173, нотариус вправе назначить доверительного управляющего бумагами. Его назначение вовсе не означает переход имущественных прав к этому человеку.

Основания наследования акций

Акции и ценные бумаги наследуются на общих основаниях с некоторыми особенностями. Происходит это согласно ч. 2 ГК РФ. Согласно правилам наследования, на них могут претендовать один или несколько преемников (в зависимости от ситуации). Предусматривается лишь два основания для наследования имущества — закон и волеизъявление наследодателя (завещание).

Наследование по закону

Если не было составлено завещание или в документе не упомянуты акции, их наследование происходит согласно законодательным нормам — главе 63 ГК РФ.

По закону могут наследовать только ближайшие родственники наследодателя согласно определенной очередности, начиная от самых близких — детей, родителей и супруга, и заканчивая двоюродными братьями/сестрами, племянниками и пасынками.

Право наследовать акции и остальное имущество переходит к следующей очереди, если в предыдущей не осталось преемников.

Доказательствами, дающими право родственникам наследовать, являются документы о родстве и другие свидетельства (например, прописка иждивенца вместе с наследодателем).

Наследование по завещанию

Если наследодатель оставил завещательный документ с указанием в нем наследников, именно упомянутым людям достается оговоренное имущество, в том числе и акции.

Наследниками по завещанию не обязательно могут быть родственники. Наследодатель может назначить преемников наследства по своему усмотрению, руководствуясь собственными принципами и предпочтениями.

Наследниками в любом случае будут выступать так называемые обязательные наследники (ст. 1149 ГК РФ), даже если завещатель не указал их в документе. Такими преемниками могут быть нетрудоспособные дети, родители или супруг наследодателя. С точки зрения наследодателя лучше упомянуть этих родственников в завещании и указать их долю, чтобы при разделе имущества не было путаницы и проволочек.

Если наследники не желают принимать наследство, в состав которого входят акции (а они имеют на это право), если не осталось живых преемников или нотариус, у которого находится завещание наследодателя, не может их найти, через установленное время наследуемое имущество может быть признано выморочным. То есть таким, которое никому не принадлежит, поэтому отойдет государству.

Процедура оформления наследственных прав на акции

Сроки принятия или отказа от доли наследника, включающей акции, составляют 6 месяцев (ст. 1154 ГК РФ). В течение этого времени наследнику, который знает о своих правах, необходимо обратиться в нотариальную контору по месту открытия наследства (проживания наследодателя) и написать заявление с просьбой выдать свидетельство о праве на наследство.

Порядок оформления

Нотариус откроет наследственное дело, объяснит, какие документы кроме стандартного пакета еще стоит дооформить и сделает на них запросы. Он поинтересуется, есть ли другие законные претенденты на имущество наследодателя (при наследовании по закону) или обязательные наследники (при наличии завещания).

Нотариус должен выдать свидетельство о праве на наследство спустя полгода или более после смерти наследодателя. Однако срок часто затягивается из-за волокиты при общении с реестром акционеров.

Необходимые документы

Для оформления наследства нужны стандартные документы:

  • справка о смерти наследодателя;
  • выписка из домовой книги по месту его последнего проживания;
  • доказательства родственных связей или завещание;
  • удостоверение личностей наследодателей;
  • правоустанавливающие документы на недвижимое имущество (если оно есть).

Правоустанавливающий документ на акции — выписка из реестра акционеров. За ней обращается преемник по запросу нотариуса.

После выдачи свидетельства о праве на наследство наследник со своим паспортом и подлинником свидетельства (либо нотариально заверенной копией) лично или через посредника обращается к регистратору с заявлением о внесении изменений в реестр акционеров.

С какого момента наследник становится акционером

Согласно законодательству РФ, право на наследственное имущество, в том числе и на акции, возникает у наследника с момента открытия наследства. Но наследник становится собственником акций, может распоряжаться ими и участвовать в управлении обществом (если позволяет количество акций) только после внесения изменений в реестр акционеров. Эти два момента не совпадают.

После того, как гражданин становится наследником конкретного наследодателя, в течение полугода он должен заявить о своих наследственных правах у нотариуса (ст. 1154 ГК РФ).

Если в завещании не оговорено иное, наследники получают все акции в общую долевую собственность, из которой каждый может потребовать выдела своей доли (ст. 1164 ГК РФ).

Чтобы стать акционером, лицу нужно быть принятым в состав АО. Иногда это происходит бесспорно и автоматически, но порой для принятия нового члена в общество нужно согласие всех остальных (согласно уставу). Согласно п. 5 ст. 23 №14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», если акционеры отказываются принимать нового члена, они обязаны выплатить ему компенсацию, равнозначную стоимости акций.

Юрист ответил отрицательно. Участвовать в собрании могут только акционеры. Ими трое взрослых наследников станут после того, как получат новое свидетельство о праве на наследство, включающее акции, а потом с документом обратятся к держателю реестра для внесения в него изменений. На данный момент, так как преемники приняли другое наследуемое имущество (квартиру и бытовые вещи), считается, что они также автоматически приняли и акции. Но распоряжаться ими не могут до момента внесения изменений в реестр. Также наследнику придется столкнуться с рыночной оценкой акций, которую запросит нотариус.

Проблемы при наследовании акций

Переход акций по наследству имеет некоторые подводные камни из-за того, что законодательство слишком мало внимания уделяет этому вопросу. Учтены далеко не все моменты, актуальные при наследовании.

Юристы склоняются к мнению, что при отсутствии наследников или их отказа принимать активы должно произойти образование выморочного наследства. В случае с акциями этот принцип очень неудачен, ведь участие в АО обременительно и маловыгодно для государства. Гораздо правильнее было бы установить норму, по которой акции переходят на баланс общества и после продаются.

Если на день смерти наследодателя акции были не полностью им выкуплены, они возвращаются обществу. Логичнее было бы предоставить правопреемникам право оплатить остаток суммы и выкупить бумаги.

Еще одна проблема — появление дробных акций. Их не удается избежать при наличии обязательных наследников, доли которых нельзя уменьшать, чтобы не допустить дробления. А предотвратить его за счет уменьшения своих долей другие преемники не согласны. Владельцы дробных акций не могут участвовать в управлении АО.

Сложности возникают при попытках рыночной оценки акций по требованию нотариуса: сделать ее затруднительно, если бумаги не участвуют в торгах. Из-за затягивания времени и невозможности оформить наследственные права преемникам приходится подавать в суд.

Переходят по наследству только акции, принадлежащие наследодателю к моменту его смерти. То есть если после открытия наследства АО произвело конвертацию и вместо 20 бумаг образовалось 30, наследники получат только 20 из них.

  • Акционер, помимо прочего имущества, передает в наследство акции. Эти бумаги наследуются на тех же основаниях, что и другая собственность и права — по закону и по завещанию.
  • Наследникам акций необходимо написать заявление о выдаче свидетельства о праве на наследствов 6-месячный срок после смерти наследодателя.
  • После получения документа преемники должны обратиться к реестродержателю акций с тем, чтобы внести изменения в реестр. Только после того, как их имена окажутся в списке, наследники становятся акционерами.
  • Законодательные нормы РФ не обслуживают в полной мере процесс передачи акций по наследству. Поэтому возможно возникновение различных проволочек, казусов и проблем при наследовании.

Если вы знаете, какому предприятию принадлежат акции, найдите реестродержателя и после посещения нотариуса отправьте ему запрос на количество акций. Держателем реестра может быть специализированная организация (их не очень много даже в большом городе) или само предприятие, которое выпустило акции.

Осторожно — наследники

Даже при наличии скромных активов стоит заранее подумать, кому они достанутся после вашей смерти. А лучше всего сходить к нотариусу и составить завещание. Ничего страшного в этом нет, просто считайте эту процедуру заключительным аккордом по составлению вашего финансового плана

В январе умер легендарный шахматист Бобби Фишер, оставив после себя более $2 млн. На наследство претендуют гражданская жена Фишера, его семилетняя дочь, живущая на Филиппинах, а также другие родственники шахматного короля. Кто и какую долю получит неизвестно, но без судебных разбирательств, видимо, не обойдется. В России после смерти известных актеров, художников, певцов, накопивших при жизни значительный капитал, споры между наследниками в судах также не редкость. Да что там элита. Даже за весьма скромное наследство родственники умерших устраивают настоящие битвы. «Кто-то борется за квартиру, кто-то за земельный участок, другие делят деньги, наследники могут даже из-за старого автомобиля судиться. Таких случаев в моей практике сотни, — жалуется мне знакомый юрисконсульт. — При этом проблем с наследованием можно было бы избежать, если бы люди правильно оформили завещание». Но большинство из нас мысль о возможной кончине отгоняют, по-разному оправдывая свое бездействие, например словами «я еще молод и со мной ничего не случится». В результате же супруги остаются без крыши над головой, дети получают далеко не все, что хотел оставить им их отец, а близкие родственники, еще вчера относившиеся друг к другу весьма трепетно, сегодня судятся друг с другом, стремясь отвоевать часть наследства.

Ознакомьтесь так же:  Лицензия на наркоз

«В СССР практики составления завещаний не было по той простой причине, что собственности или значительных накоплений большинство граждан не имело. Сейчас личные активы населения выросли — это могут быть и деньги, и недвижимость, и бизнес. Но психология осталась прежняя: немногие задумываются о том, кто и как будет наследовать. Отсюда большое количество судебных тяжб по таким делам», — объясняет начальник юридического отдела компании «BKR Интерком-аудит» Татьяна Залунина. Правда, у ее коллег есть иная точка зрения. «Сегодня редко кто не задумывается о передаче своего имущества по наследству. Многие занимаются подготовкой такой передачи, особенно это актуально для людей, которые связаны с финансами, бизнесом, причем это люди не только пенсионного возраста, но и молодые, те, кто вступает в брак или отправляет детей учиться за границу», — говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Николаев, Гребельский и партнеры» Александр Гребельский. Впрочем, и он видит серьезные пробелы в правовой грамотности граждан: «Бывает, что и люди, которых можно отнести к среднему классу или элите общества, не успевают позаботиться о своем наследстве. Это в первую очередь касается бизнесменов первой волны, сделавших капитал в начале 1990-х годов. Руководствуясь принципом “после нас хоть потоп”, они умирали, не успев оформить завещание. А за оставшиеся после них активы — недвижимость, деньги, бизнес — начиналась война среди родственников». Но еще чаще споры возникают, как ни странно, там, где и делить особо нечего, когда в завещании фигурирует один актив или квартира. «Поэтому не важно — 100 тыс. руб. у вас на счете и квартира или несколько миллионов долларов и недвижимость за границей. Если вы хотите, чтобы ваши родные чувствовали себя защищенными и получили все то, что вы тяжелым трудом заработали, постарайтесь оформить право на наследование должным образом», — советуют юристы.

Наследственный практикум

Завещать можно любое имущество: и то, которое уже есть, и то которого еще нет, но будет приобретено в будущем. «При этом завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников и даже лишить наследства», — объясняет управляющий партнер компании «2К аудит — деловые консультации» Иван Андриевский. Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом. При этом лучше заранее определить, кому и что достанется. По словам экспертов, в тех случаях, когда имеется несколько наследников, а в завещании не обозначено, кому какие активы отходят, начинаются споры. «Проблемы возникают, когда неделимая вещь завещана сразу нескольким наследникам. Здесь выход — полюбовно договориться: либо определить порядок пользования (если это возможно), либо продать и вырученные деньги поделить между всеми наследниками в соответствии с долей каждого. Если договориться не удастся, уже суд должен определить, как поделить имущество. Но ту же машину нельзя разделить по долям: отдать одному колеса, другому — мотор, третьему — все остальное.

Часто возникают спорные моменты и с недвижимостью, к примеру, если однокомнатная квартира делится между двумя-тремя наследниками», — делится опытом Татьяна Залунина. Более того, следует быть готовым в таких ситуациях к затяжным «войнам». «Наследование выгодно, когда можно получить по наследству значительную часть имущества, скажем, половину двухкомнатной квартиры. В этом случае можно определить порядок пользования этим помещением, выделив по комнате, которая сама по себе является самостоятельным объектом. А если мы говорим об 1/3 в “однушке”, то определить порядок пользования не удастся. Сейчас зачастую подобные ситуации люди оборачивают в свою пользу — полностью захватывая такие квартиры. У наследников 1/3 части или людей, купивших такую долю, есть право проживания в этой квартире, причем выселить их не представляется возможным. Они просто создают невыносимые условия для проживания остальным собственникам, заставляя их продавать свои доли за бесценок», — рассказывает Александр Гребельский.

Но даже оставленное завещание не гарантирует, что имущество, оставленное вами указанному лицу, полностью перейдет именно ему в полном объеме. Все дело в так называемой обязательной доле, когда некоторые категории граждан претендуют на часть наследства вне зависимости от содержания завещания. «К ним относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг(а) и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. Независимо от содержания завещания они получат не менее половины доли, которая каждому из них причиталась бы при наследовании по закону», — объясняет руководитель юридического отдела ГК «Градиент альфа» Константин Проничев. «Если у наследодателя есть нетрудоспособный брат, который находился у него на иждивении, а также двое несовершеннолетних детей, то дом, который он оставляет в наследство, будет поделен между наследниками следующим образом: брат имеет право не менее чем на половину доли, а оставшуюся половину наследуют дети (по 1/4). При этом брат даже может через суд отсудить и больше чем половину, поскольку 50% дома — минимум, который должен быть ему обеспечен», — приводит пример партнер юридической фирмы «Мегаполис лигал» Елена Лебедева.

«Если завещания не было, многие наследники недовольны, но еще больше они недовольны, когда завещание есть», — отмечают юристы. В этом случае родственники (имеющие право на наследование по закону) через суд стараются добиться признания завещания недействительным. Основанием может служить неспособность стороной, его составившей, понимать значение своих действий (чаще всего речь идет о пожилых завещателях либо о людях, страдавших каким-либо заболеванием в предсмертный период). Вторая мотивировка — подделка завещания, но сегодня она встречается редко.

Проблемы с вступлением в наследство и получением доли возникают и по причине низкой квалификации нотариусов. «Они зачастую не знают, как делить те же паи, акции, бизнес и прочие активы. А если среди наследников есть несовершеннолетний, которому завещан бизнес, то нотариус, скорее всего, не будет знать, что делать. Поэтому многие и стремятся вкладывать средства в недвижимость — это более простой и понятный инструмент», — объясняет Александр Гребельский. Закон позволяет использовать различные лазейки, чтобы отчуждать наследственное имущество. Характерный случай: супругами в браке приобретается дом или квартира, причем покупка и владение записывается на жену. В соответствии с законом 50% совместно нажитого имущества принадлежит супругу. В случае смерти мужа, пока не произошло выделение доли покойного, у жены есть возможность продать эту недвижимость совершенно свободно, после чего супружескую долю выделить нельзя. Нотариус не будет следить за этими процессами, это могут сделать сами наследники: проконтролировать, чтобы та доля, которая им положена по завещанию, перешла к ним. Если ситуация грозит потерей доли наследства, лучше обратиться к юристам. «Мы в таких случаях сразу подаем нотариусу заявление о выделении супружеской доли, а если этого не удается сделать нотариально, обращаемся в органы регистрации прав на недвижимое имущество с информационным сообщением о предотвращении сделки купли-продажи. Или просим регистрирующие органы известить покупателя такого жилья о возможности оспаривания сделки наследниками. Если квартира все же продана, подаем иск в суд о взыскании доли (в денежном эквиваленте), доказывая факт необоснованного обогащения продавца», — рассказывает Александр Гребельский.

Самый проблемный с точки зрения наследования актив — бизнес. Дело в том, что наследники вступают в права через полгода после смерти завещателя. В течение этого времени нотариус определяет круг наследников и их доли. По закону нотариус должен назначить управляющего компанией, но так происходит далеко не всегда. Тогда, например, гендиректор или второй акционер получает право на единоличное управление компанией, после чего он выводит активы, а предприятие просто разоряется. Основная задача наследников на шестимесячный период — подобрать и назначить компетентного управляющего. Но за действиями последнего нужно следить. «Заявить кандидатуру управляющего может любой наследник — в этом случае высоки шансы, что управляющий будет действовать в интересах именно этого наследника. К примеру, специально банкротить предприятие или выводить активы. Остальные наследники придут к разбитому корыту», — делится опытом один из экспертов.

Защита от нежелательных наследников

Различные лазейки в законодательстве, позволяющие оспорить завещание или получить долю по закону (несмотря на волю завещателя), заставляют искать иные способы передачи накоплений наследникам. Максимальную защиту своим активам как при жизни, так и после смерти обеспечат трасты и семейные фонды. История трастов началась еще в Средние века, когда рыцари, уходя в крестовые походы, оставляли все свое имущество священникам. Последние в случае смерти рыцаря должны были передать его имущество и богатства наследникам. Такое вот «доверительное управление» избавляло наследников и от налогов, которые они должны были бы заплатить в казну короля. «Если активы находятся за рубежом, налоговый аспект и сегодня один из определяющих при учреждении фонда или траста», — считает управляющий директор K&S Capital Management Олег Капитонов. При переводе активов в траст собственник передает свое имущество в управление, но при этом остается бенефициаром. Де-юре он перестает быть собственником переданных в траст активов, но де-факто остается им. В уставе траста подробно описывается процедура управления им, а также права бенефициара. «Последний может получать доход с капитала с той периодичностью, которая заранее установлена. Можно обозначить, кто и в каких долях будет владеть активами, находящимися в трастовом управлении после смерти бенефициара», — объясняет Евгений Тарасов, директор департамента по управлению частным капиталом Юниаструм банка. Кроме того, траст позволяет защитить капитал: поскольку имущество не находится в собственности ни учредителя, ни бенефициаров, то их кредиторы не могут обратить на это имущество взыскание по их долгам. Помимо этого траст выполняет и «завещательную» функцию, то есть обеспечивает посмертную передачу имущества в соответствии с пожеланиями учредителя. При этом формально это имущество не входит в наследственную массу, поэтому к нему неприменимы правила относительно обязательной доли в наследстве. «Например, нетрудоспособные дети покойного учредителя траста (фонда) могут остаться ни с чем, если сам учредитель того пожелает», — объясняет преимущества траста старший юрист международной консалтинговой компании Roche & Duffay Сергей Будылин. Трасты удобно использовать, если владелец хочет разделить состояние между несколькими наследниками. Если у него было три жены и несколько детей, то он сможет передать им через траст долю своих активов, при этом никто из них не будет знать о «конкурентах» на наследство. При обычном завещании это невозможно. Кроме того, можно быть уверенным, что наследники даже в случае разногласий между собой не смогут разрушить бизнес, создаваемый вами годами. «Вы можете прописать, что и кому достанется, в какой пропорции и даже на каких условиях. Если вы опасаетесь, что дети или супруга после смерти пустят ваше накопленное годами состояние на ветер за короткий срок, можете определить выплату им определенных сумм на обучение и расходы», — советует Олег Капитонов.

Помимо защиты воли завещателя и самих активов есть у трастов еще ряд преимуществ по сравнению с обычным завещанием. Наследники после смерти бенефициара будут освобождены от налога, который в ряде стран достигает 40%. Налог платится в том случае, когда бенефициар получает деньги из траста в виде прибыли или дивидендов, но даже здесь остаются схемы, которые позволяют этого не делать.

Впрочем, определенные риски при передаче своих активов в трастовое управление есть. Для того чтобы обезопасить себя от каких-либо проблем, желательно прописать в трастовом соглашении и функции протектора, который будет контролировать выполнение воли бенефициара. Кроме того, следует оформлять траст в той юрисдикции, где деятельность доверителя лицензируется, например на Кипре или Гернси. В ряде других популярных юрисдикциях, например в Джерси, лицензирования нет. «Как правило, в таких юрисдикциях клиенту предлагают самому через местную компанию стать доверителем, чтобы снизить риски возможных злоупотреблений, однако в этом случае велик риск признания траста притворным. Также не решается вопрос с наследованием, так как наследники, по сути, будут иметь отношения не с доверителем, а с номинальным акционером компании», — объясняет директор UFG Family Office Дмитрий Кленов. Не всегда стоит переводить в трасты деньги, находящиеся на счетах в российских банках, так как местное законодательство не дает возможности активно инвестировать эти средства. Фонды (foundations) фактически представляют собой аналог трастов. Разница в том, что они являются юридическим лицом. Фонды чаще распространены в континентальной Европе, тогда как трасты — в странах с англо-саксонским правом. Создание фонда или траста обойдется в сумму от $20 тыс. или фунтов стерлингов, а ежегодные затраты бенефициара по управлению фондом — от $10 тыс. Трасты и фонды больше подходят для обладателей значительных капиталов. «Если же речь идет о сумме до 1–2 млн, то здесь к услугам российских граждан обычные офшорные компании и счета. Вы просто переводите средства на счета офшорных фирм, владельцами которых записаны вы и ваши дети (которым вы хотите завещать средства)», — советует Евгений Тарасов. А при наличии счета в Сбербанке и квартиры (дома) и при одном наследнике лучше вообще написать обычное завещание.

Александр Гребельский, партнер адвокатского бюро «Николаев, Гребельский и партнеры»:

— Дабы избежать судебных тяжб и споров между наследниками, лучше всего завещать неделимые объекты (машину, квартиру) одному из них. Рекомендуется также детально описывать в завещании, кому и что вы передаете по наследству. Общие фразы типа «все имущество передаю в равных долях…» также не способствуют спокойному вступлению в право наследования. Не стоит и часто менять содержание завещания. В отличие от зарубежной практики наши судебные органы относятся к этому настороженно. В результате это может привести к тому, что завещание будет признано недействительным. Такие случаи в нашей практике были. Пожилая владелица квартиры манипулировала наследниками, на протяжении нескольких лет переписывая завещание. После ее смерти суд признал последнее завещание недействительным, а ее имущество перешло к наследникам по закону. В целом же, чтобы быть уверенным в том, что ваше имущество достанется именно тому, кому вы хотите его передать, лучше еще при жизни оформить договор дарения.

Наследование по закону. Кому что достанется?

Всего существуют два вида наследования:

2. По закону, если наследодатель такового не оставил.

При наследовании «по закону» имущество умершего (наследодателя) в равных долях делится между лицами, перечисленными, в законе в соответствии с установленной очередностью.

При наследовании «по завещанию» назначение наследников и распределение долей зависит от воли наследодателя «свобода завещания». При жизни наследодателя права и обязанности на наследуемое имущество у наследников не возникают. Для приобретения наследства наследник должен его принять в соответствии со ст. 1152 Гражданского кодекса РФ (законом установлен 6-ти месячный срок для принятия наследства).

style=»display:inline-block;width:240px;height:400px»
data-ad-client=»ca-pub-4472270966127159″
data-ad-slot=»1061076221″>

В ст.1116 ГК РФ содержится исчерпывающий перечень лиц, которые могут призваться к наследованию как по закону, так и по завещанию.

Наследниками как по закону, так и по завещанию могут быть физические лица:

· граждане Российской Федерации,

· лица без гражданства.

Как элемент гражданской правоспособности право наследовать возникает с момента рождения. Однако закон защищает интересы и не родившихся детей (насцитурусов), зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства. Они могут быть не только детьми наследодателя, но и другими родственниками – при наследовании по закону, и даже любыми другими лицами – при наследовании по завещанию. Если ребенок родился мертвым, то он не может быть призван к наследованию, и его доля распределяется между остальными наследниками.

Ознакомьтесь так же:  Приказ о функциональной диагностики 283

Возможность наследования не обусловливается объемом дееспособности гражданина. Наследниками могут стать: несовершеннолетние, недееспособные, ограниченно дееспособные лица.

К наследованию могут быть призваны только те граждане, которые живы в день открытия наследства. Наследственного правопреемства не возникает, если лица, являющиеся наследниками друг друга, умирают в один день (коммориенты).

Круг наследников по завещанию значительно шире круга наследников по закону. Кроме граждан и Российской Федерации в число наследников по завещанию включаются юридические лица, публичные образования и международные организации.

Юридические лица могут наследовать независимо от их организационно-правовой формы, хотя более вероятно составление завещания в пользу некоммерческой организации (музея, учебного заведения и т. п.). Единственное условие их призвания – существование на день открытия наследства. Юридическое лицо считается прекратившим существование после внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических лиц.

Наследниками по завещанию могут быть и публичные образования:

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования и иностранные государства.

Российская Федерация, в отличие от других публичных образований, может наследовать не только по завещанию, но и по закону. В соответствии со ст.1151 ГК к Российской Федерации в порядке наследования переходит выморочное имущество.

В качестве наследников по завещанию могут выступать международные организации. Они обладают особым правовым статусом как субъекты международного публичного права. Различают два вида международных организаций: межправительственные и неправительственные. Представляется, что законодатель имел в виду прежде всего международные неправительственные организации, к которым относятся, в частности, Международный комитет Красного Креста, Международная амнистия, Гринпис. Эти организации носят некоммерческий характер и финансируются в основном гражданами, поэтому велика вероятность составления завещания в их пользу.

Наследование по закону осуществляется в порядке очереди в зависимости, от степени родства.

Семь очередей наследников по закону в соответствии со степенью родства устанавливает часть III Гражданского кодекса РФ, подробно описывая сложные семейные узы. Что же это за очереди?

Благодаря сравнительно новой третьей части Гражданского кодекса, круг потенциальных наследников существенно расширился. Гуманность такого подхода трудно переоценить. Если раньше предусматривалось наследование по закону только ближайшими родственниками, а при отсутствии таковых и завещания в пользу кого-либо, наследником становилось государство, то теперь не забыты даже двоюродные правнуки и пасынки!

Закон позаботился о закреплении родственных связей не только по вертикали, но и по горизонтали. Государство скромно стоит восьмым в очереди, за всеми родственниками. Но не забывайте – приоритет все же отдается наследованию по завещанию.

Статья 1111 ГК РФ гласит: «Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не отменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом». Попробуем вместе разобраться в хитросплетениях родственных очередей при дележе имущества, наследодателя, который не позаботился о составлении завещания, а также в пресловутых «иных случаях».

Важно помнить: «Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей… либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались…». Появляться в конторе нотариуса, уполномоченного вести наследственные дела по месту последней регистрации (прописки) наследодателя, целесообразно только в порядке строгой очередности, определенной степенью семейной близости.

Прежде остальных заявление о готовности вступить в права наследования примут у детей, супруга и родителей наследодателя – именно они относятся к первой очереди. С ними за компанию отправятся к нотариусу и внуки, в случае если их родители – дети наследодателя – сами не дожили до момента открытия наследства. Они получат причитавшуюся покойным родителям долю «по праву представления» (ст. 1142, 1146 ГК РФ) при условии, что те не были лишены наследодателем наследства.

Наследниками могут быть и уже родившиеся и достигшие совершеннолетия дети, так и еще не родившиеся. Их интересы представляет второй родитель (переживший супруг), по вполне понятным причинам, если ребенок еще не родился, таковой может быть только мать. Кроме того, интересы ребенка могут представлять: опекун или иное лицо, имеющее право на представление интересов ребенка.

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди являются: полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери;

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя– дяди и тети умершего (а если их нет в живых – кузины и кузены) становятся наследниками третьей очереди.

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.).

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления (вместо умерших своих родителей).

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. При этом степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

Четвертая очередь – геронтологическая, к ней относятся прадедушки и прабабушки.

Пятая очередь – дети родных племянниц и племянников наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек.

Не забыты законом интересы детей двоюродных внуков и внучек (двоюродных правнуков), детей двоюродных братьев и сестер (двоюродных племянников), а также детей двоюродных бабушек и дедушек – правда, в шестую очередь.

И, наконец, «седьмая вода»– падчерицы, пасынки, мачеха и отчим наследуют, если нет наследников предшествующих шести очередей.

Если в составе «призываемой очереди» наследников по закону кто-то еще пребывает в эмбриональном периоде, остальные обязаны подождать его появления на свет и только после этого «делить пирог». «При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника», – говорится в ст. 1166 ГК РФ.

Закон защищает интересы определенного круга лиц независимо от волеизъявления наследодателя, выраженного в завещании, гарантируя им право на обязательную долю в наследстве. Если завещание было составлено после 1 марта 2002 года, «несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы… наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону» (ст. 1149 ГК РФ). К нетрудоспособным относится любой супруг или родитель, достигший пенсионного возраста (55 лет – для женщин, 60 – для мужчин) либо не имеющий возможности работать в силу инвалидности. На первый взгляд это весьма гуманная практика. Пожилые родители, потерявшие единственного сына, и его несовершеннолетние дети от предыдущего брака все равно получат некоторую материальную поддержку. Даже если составлено завещание только в пользу нынешней супруги. Точно так же законно наследует свою долю в правах на квартиру погибшей дочери (даже при наличии завещания в пользу ее детей) ее престарелый папуля-алкоголик (в жизни не плативший алиментов, но не лишенный родительских прав). Беспардонно влезет в качестве сособственника на кооперативную жилплощадь (где членом ЖСК числился отец, а жили и выплачивали пай его дети) вдова, пробывшая законной супругою всего ничего, зато числящаяся по документам нетрудоспособным иждивенцем. Увы, находятся желающие урвать совершенно не положенный им, с этической точки зрения, кусок – на вполне законном основании. Во всем бывают издержки. Но при отсутствии завещания их доля становится вдвое больше! Поэтому, имея таких «обязательных» наследников, лучше все-таки дойти до нотариуса и оформить завещание на всякий случай – в пользу тех, чьи интересы нас особенно волнуют.

Обязательными наследниками по закону могут стать также лица, не связанные кровными узами с умершим и не указанные в завещании. Если они, в соответствии со ст. 1148 ГК РФ, на момент «открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним».

Приютив чужого подростка (после пронзительного письма старинных друзей – выручай, мол, у племяша в деревне школу закрыли, а ребенок способный, в институт хочет поступать) или подругу мамы (чтобы та не скучала, коротая время с компаньонкой), благодетель и не подозревает, что список претендентов на его имущество расширился. Ведь по закону эти лица оказываются нашими наследниками наравне с близкими родственниками. Правда, доказывать свои права им придется через суд. Но внешне безобидные люди (а чаще их заинтересованные представители) могут оказаться «железобетонными» в борьбе за свои права. Очень важно придерживать эмоции и тщательно взвешивать все «за» и «против» в ситуациях, связанных с усыновлением или лишением родительских прав. Ибо в соответствии со ст. 1147 ГК РФ «при наследовании по закону усыновленный и его потомство… приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам)» и «не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению».

Случай из практики.

Мать развелась с отцом ребенка – наркоманом. Считала, что лучше лишить биологического отца родительских прав (алиментов все равно не платит). Снова вышла замуж. Новый супруг – провинциал, своего жилья нет, пришел к жене в коммуналку. Но готов усыновить ребенка, подтверждая серьезность своих намерений и чувств. А у бабушки по отцу – отдельная квартира. Причем ребенок – ее единственный внук и наследник (в случае, если бабушка переживет беспутного папашу). Между тем лишение отца родительских прав лишит и внука возможности получить наследство от бабушки.

Абстрактное наследство

Распространенная ситуация с появлением нежданных наследников возникает, когда квартира была приватизирована в общую совместную собственность: без выделения долей каждого участника приватизации. Причем агентства приватизации не предупреждали никого о возможных последствиях. Поэтому в ряде случаев происходило следующее. Приватизировали жилье на семью: бабушка, дочка с мужем, внучка. Бабушка завещания не составляла: раз все общее – пока на четверых, значит, казалось, в случае чего и останется общим – но уже на троих.

А после смерти старушки объявляется ее сын, который много лет не вспоминал о маме, пока не стал таким же законным ее наследником, как и сестра. Из квартиры выделяется вполне конкретная бабушкина доля, которая и делится между ее детьми поровну.

Бывает, что граждане – умышленно или нет – скрывают от нотариуса существование других наследников, имеющих равные с ними права. Например, мужчина утверждает, что он – единственный сын покойной. Однако выясняется, что это полуправда. Истина же в том, что он является единственным живым ребенком своей матери: его сестра скончалась ранее, оставив двоих детей. И по праву представления они должны наследовать ее законную половину. Когда истинное положение дел откроется, свидетельство о праве на наследство легко может быть оспорено в суде.

Случай из практики.

Кто будет наследником при втором браке.

Отец уходит от мамы к другой женщине, оформляют развод. У каждого из них в собственности по квартире. Делить их они не будут – каждый останется при своем. Но если он женится на другой женщине, то как в случае его смерти будет делиться его квартира? Будут ли в числе наследников его бывшая жена – моя мама и мы – две дочери от первого брака. Или же квартира полностью достанется его будущей жене?

Все зависит от того, как и когда появились права собственности на эти квартиры. Если ваши родители приватизировали каждый свое жилье, то эти квартиры являются собственностью каждого в отдельности. А если одна или обе квартиры были куплены в браке, то это уже будет совместно нажитое имущество, и согласно букве Семейного кодекса на него имеют право оба супруга как сособственники.

Доля отца, если будет оставлено завещание, будет делиться согласно его воле. Если же завещания не будет, то по закону. А по закону претендовать на долю отца и все его имущество смогут новая жена, новые дети и дочери от первого брака, то есть вы.

К наследникам ближайшей очереди могут добавиться и другие наследники. Это произойдет в следующем случае: Граждане, находившиеся на иждивении у наследодателя, также имеют право на свою долю в наследстве наряду с более близкими родственниками покойного, то есть даже если перед ними есть наследники меньшей очереди. Наследуют они наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону. И только в отсутствие наследников предыдущих очередей они наследуют самостоятельно. Данные постулаты вытекает из статьи 1148 ГК РФ. Есть ряд условий, при которых иждивенцы могут получить такое право наследования. Эти условия таковы:

Если иждивенец входит в круг наследников по закону любой очереди, то достаточно выполнения двух условий. Он должен быть нетрудоспособен, и находиться на иждивении умершего наследодателя не менее одного года до его смерти; эти условия должны быть очевидными ко дню открытия наследства.

Если иждивенец не входит в круг наследников по закону, хотя бы 7-ой очереди, то есть является очень дальним родственником покойного, или вовсе не имеет с ним родственных отношений, то для призвания его к наследованию, требуется выполнение еще одного условия. Он должен быть не только нетрудоспособными и не только находиться на иждивении наследодателя, но и проживать совместно с ним не менее одного года до дня его смерти.

Наследование по праву представления.

Есть и такое понятие в Гражданском Кодексе, как наследование по праву представления. Оно означает, что доля наследника, который мог бы наследовать по закону, но умер до открытия наследства, переходит к его потомкам. У наследников по праву представления тоже есть своя очередь.

1. Первая очередь – это внуки наследодателя и их потомки (правнуки, праправнуки, то есть потомки по прямой нисходящей линии родства. (п. 2 ст. 1142 ГК).

2. Вторая очередь – это дети полнородных и неполнородных братьев и сестер, то есть племянники и племянницы наследодателя (п. 2 ст. 1143 ГК).

3. Третья очередь – это двоюродные братья и сестры наследодателя (п. 2 ст. 1144 ГК).

Наследование по праву представления в пределах второй и третьей очереди ограничивается лицами, названными в законе. Их потомки, как это имеет место в пределах первой очереди, наследовать по праву представления не могут. Наследники по праву представления наследуют ту долю, которую получил бы наследник, если бы не умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Между наследниками по праву представления эта доля делится поровну. То есть, если у наследодателя было двое детей, но один умер еще до смерти отца, то долю умершего получат двое его детей (внуки и внучки наследодателя) по 1/4 каждый, а второй ребенок (дядя или тетя наследников по представлению) получит свою долю 1/2. Дети выжившего прямого потомка наследодателя (внуки наследодателя), как наследники последующей очереди к наследованию в данном случае призываться не будут. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который не имел бы права наследовать как недостойный (п. 3 ст. 1146 ГК), и если завещание было оставлено, то потомки наследника, который не был включен в завещание и тем самым был лишен права наследования (п. 2 ст. 1146 ГК).

Исходя из вышесказанного, наследники получают каждый свою долю в наследстве:

Пункт 2 ст.1141 ГК РФ устанавливает принцип равенства долей призываемых к наследству наследников (речь идет о наследниках одной очереди и призываемых вместе с ними нетрудоспособных иждивенцах). Лица, призываемые к наследованию по праву представления, наследуют поровну долю того наследника, в результате смерти которого они призываются к наследству (ст. 1146 ГК).

Преимущественное право наследования.

При разделе неделимого имущества некоторые наследники получают преимущественное право наследования этого имущества, но в счет их наследственной доли, что вытекает из статьи 1168 ГК РФ.

На что могут претендовать усыновленные и усыновители.

Усыновленные граждане и их потомство приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам) усыновителя. Наследуют они наравне с родными детьми наследодателя, а их потомки – наравне с внуками и правнуками наследодателя, это вытекает их статьи 1147 ГК РФ. Одновременно в результате усыновления утрачивается юридическая связь между усыновленным человеком и его биологическим родителем, а также другими кровными родственниками, а, следовательно, наследственные отношения между ними не возникают. Однако, бывают и исключения. В действующем законодательстве содержится положение, основанное на норме СК РФ, допускающей возможность сохранения юридической связи между усыновленным и одним из родителей или другими родственниками по происхождению (п.п. 3 и 4 ст. 137 СК). О сохранении такой связи должно быть указано в решении суда об усыновлении. В подобной ситуации усыновленный и его потомки наследуют по закону после смерти этих кровных родственников, а последние наследуют после смерти усыновленного и его потомков. Наследование между усыновленным и его родственниками по происхождению, с которыми сохранена связь по решению суда, не исключает наследственных отношений между усыновленным и родственниками усыновителя п. 3 ст. 1147 ГК РФ. Таким образом, не исключено, что в определенной ситуации усыновленный может быть призван к наследованию по закону как после смерти своих кровных родственников, так и усыновивших его людей, или их родственников.

Ознакомьтесь так же:  Охрана труда 342н приказ

В случае наследования по закону, переживший супруг имеет право на большую часть всего имущества, и это происходит потому что:

В соответствии со ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной собственностью, если брачным договором не установлено иное. Некоторое имущество, приобретенное в период брака, тем не менее, не входит в состав совместного имущества. К такому имуществу относится то, которое было получено одним из супругов в дар или в порядке наследования, а также личные вещи супруга, за исключением драгоценностей.

В случае смерти одного из супругов, переживший супруг имеет права на половину совместного имущества, то есть на свою долю в общей супружеской собственности, принадлежавшую ему и ранее, а также наследует долю имущества умершего супруга и призывается к наследованию на общих основаниях. Определение размера долей в общей супружеской собственности производит нотариус по заявлению пережившего супруга либо наследников умершего (с учетом ст. 39 СК РФ о равенстве долей) и выдает пережившему супругу свидетельство о праве собственности на его долю. Оставшаяся часть – это доля умершего и она включается в состав наследственного имущества вместе с имуществом, являвшимся его личной собственностью.

Случай из практики.

Кому достанется жилье, если нет завещания.

Я живу отдельно от мамы. Ее квартира приватизирована на нее. Достанется ли в случае ее смерти квартира родственникам, если это не оговорено в завещании? Мне сказали, что если завещания нет, то в случае маминой смерти я не смогу распоряжаться ее квартирой, поскольку в ней не прописана и в приватизации не участвовала. То есть ни продать, ни обменять я ее не смогу. Так ли это?

Если нет завещания, то в наследство вступают по закону в зависимости от степени родства. Все, кто считает себя наследниками, подают заявление нотариусу о желании вступить в наследство. На это отводится шесть месяцев, по истечении которых нотариус определяет круг наследников. Если, кроме вас, нет наследников первой очереди (это супруг, родители или дети – ваши родные братья и сестры), то нотариус выдаст вам свидетельство о праве на наследство по закону, которое вы зарегистрируете в Управлении регистрационной службы. После этого никто, кроме вас, не сможет распоряжаться квартирой. Ни прописка, ни участие в приватизации в данной ситуации значения не имеют.

Случай из практики.

Кто будет наследником при втором браке.

Отец уходит от мамы к другой женщине, оформляют развод. У каждого из них в собственности по квартире. Делить их они не будут – каждый останется при своем. Но если он женится на другой женщине, то как в случае его смерти будет делиться его квартира? Будут ли в числе наследников его бывшая жена – моя мама и мы – две дочери от первого брака. Или же квартира полностью достанется его будущей жене?

Все зависит от того, как и когда появились права собственности на эти квартиры. Если ваши родители приватизировали каждый свое жилье, то эти квартиры являются собственностью каждого в отдельности. А если одна или обе квартиры были куплены в браке, то это уже будет совместно нажитое имущество, и согласно…

Доля отца, если будет оставлено завещание, будет делиться согласно его воле. Если же завещания не будет, то по закону. А по закону претендовать на долю отца и все его имущество смогут новая жена, новые дети и дочери от первого брака, то есть вы.

Случай из практики.

Можно ли выделить и завещать долю квартиры?

15 лет назад мы купили с мужем жилье, а зарегистрировано оно только на него. В квартире прописана наша дочь. Но получается, что она не имеет права собственности. Можно ли мне выделить свою долю в квартире и завещать или подарить ее дочери?

Можно. На основании ст. 256 ГК РФ имущество, нажитое в браке, признается совместной собственностью супругов. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, и выделение доли одного из участников осуществляются после определения доли каждого из супругов. Если не установлено иное, доли супругов признаются равными (ст. 253, 254 ГК РФ). Раздел имущества может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения (ст. 38, 39 Семейного кодекса РФ).

В вашем случае требуется заключить соглашение о разделе имущества между супругами. Соглашение может быть на все нажитое имущество или на его часть – в нашем случае на квартиру. Составлено оно может быть как в простой письменной форме, так и нотариально удостоверено. После составления соглашения, собираете необходимые для регистрации документы:

1) Правоустанавливающий документ на квартиру.

2) Из бюро технической инвентаризации:

– справку о стоимости квартиры;

– экспликация (план квартиры).

3) Из единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ):

– выписку из домовой книги;

– копию финансового лицевого счета.

4) Свидетельство о браке.

Весь этот пакет документов сдается на регистрацию в управление Федеральной регистрационной службы, которое выдаст вам и вашему мужу свидетельство о праве собственности на согласованную между вами долю в квартире.

После получения зарегистрированных свидетельств на право собственности вы можете оформить у нотариуса завещание на свою дочь на принадлежащую вам долю квартиры или составить на нее договор дарения. В последнем случае вам снова придется собирать тот же пакет документов и сдавать его на регистрацию, но уже на свою дочь.

Наиболее встречающийся набор документов при оформлении наследства:

1. Свидетельство о смерти наследодателя;

2. Документ подтверждающий родство (это могут быть свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельства о разводе, копия вступившего в законную силу решения суда об установлении факта наличия одного из перечисленных родственного отношения, в случае перемены фамилии, возможно имени или отчества, когда требуется подтвердить этот факт, может потребоваться справка о перемене фамилии, имени и отчества, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака из органов ЗАГС), либо завещание (сделать отметку у нотариуса, ранее удостоверившего его, о том, что при жизни наследодателя оно не было отменено или изменено);

3. Документ, подтверждающий место жительства наследодателя (это справка из паспортного стола о том, что умерший был зарегистрирован на момент смерти по данному адресу, и выписка из домовой книги по данному адресу);

4. Справка из жилищного органа о месте жительства (регистрации по месту жительства) наследодателя;

5. Заявления других наследников об отказе от принятия наследства, заверенные нотариально (это необязательно, но следует предоставить, если таковые имеются);

6. Паспорт обращающегося.

Что необходимо сделать, чтобы вступить в наследство:

После того как будут собраны все документы, следует предоставить нотариусу документы, подтверждающие состав наследственного имущества:

сберкнижки, акции, выписки из реестра акционеров, технические паспорта на автомашины, документы на недвижимое имущество, документы на землю, сведения о неполученных денежных суммах (заработная плата, пенсия и т. д.), иное.

Если в состав наследственного имущества входит гараж, требуется предоставить:

1. Справку из Гаражно-строительного кооператива, зарегистрированную в БТИ;

2. Регистрационное удостоверение на гараж;

3. Оценка стоимости гаража из БТИ;

4. Поэтажный план гаража из БТИ;

5. Экспликация гаража из БТИ.

Помимо вышеперечисленных могут потребоваться и иные документы, например:

1. Разрешение органов опеки и попечительства (если между наследниками заключается соглашение об определении долей в квартире, принадлежавшей им совместно с наследодателем на правах общей без определения долей совместной собственности, и где зарегистрированы или являются собственниками несовершеннолетние дети).

Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по уплате налогов (если имущество перешло наследодателю в порядке наследования или по договору дарения).

В налоговую инспекцию для получения такой справки требуется предоставить:

1. Документ о праве собственности на квартиру (Договор передачи (в случае осуществления приватизации), Договор купли-продажи, дарения, мены, Свидетельство о праве на наследство и т. д.);

2. Свидетельство о смерти наследодателя;

3. Документ, подтверждающий родство с наследодателем;

4. Иногда требуется Справка из БТИ о стоимости квартиры на день смерти, Экспликация.

При рассмотрении вопроса наследование по завещанию важно определить, что не все наследники могут быть наследниками.

Недостойные наследники

Недостойные наследники теряют право наследования и не наследуют ни по закону ни по завещанию. Таковыми признаются те, кто своими действиями способствовал смерти наследодателя. Также недостойными наследниками признаются родители, лишенные родительских прав, и те, кто злостно уклонялся от исполнения своих обязанностей по уходу за наследодателем.

Недостойными признаются две категории наследников:

· наследники, которые не имеют права наследовать,

· наследники, отстраненные судом от наследования.

Круг лиц, не имеющих права наследовать, относятся граждане, совершившие противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из наследников или осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании.

Противоправные действия в отношении наследодателя или кого-либо из наследников могут быть только умышленными. Неосторожные действия наследника, повлекшие, например, смерть наследодателя, не служат препятствием для призвания к наследству.

На отнесение наследника к недостойным не влияет законченность противоправных действий, о чем свидетельствует формулировка «способствовали или пытались способствовать». Следовательно, покушение на убийство наследодателя, так же, как и его убийство, служит основанием для признания наследника недостойным.

Для отнесения наследника к числу недостойных мотив совершенных им действий не имеет значения. Противоправные действия должны способствовать, т. е. являться причиной призвания недостойного наследника или других лиц к наследованию или увеличению причитающейся ему или другим лицам доли наследства. Убийство наследодателя из ревности или из хулиганских побуждений, равно как и убийство из корыстных побуждений, влечет открытие наследства, а следовательно, и призвание к наследованию недостойного наследника. Переход наследственного имущества к лицу, которое умышленно убило или покушалось на убийство наследодателя или другого наследника, противоречил бы не только букве, но и духу закона. Об этом свидетельствует и опыт зарубежных стран, в законодательстве которых мотив покушения на жизнь наследодателя не указан в качестве условия признания наследника недостойным.

Следует различать действия, направленные против осуществления последней воли, выраженной в завещании, и действия, нарушающие свободу завещания. Первые могут совершаться только после составления завещания. К ним можно отнести, в частности, понуждение к изменению завещания или к отказу от наследства в пользу недостойного наследника. Нарушают свободу завещания действия, в результате которых воля завещателя искажается или неправильно формулируется, как, например, при понуждении к составлению завещания или при составлении завещания под влиянием обмана.

Наследник признается недостойным независимо от того, совершал ли он противоправные действия в своих интересах или в интересах других наследников.

Наследник утрачивает право на наследство только тогда, когда обстоятельства, являющиеся основанием к устранению от наследства, будут подтверждены либо приговором суда по уголовному делу, либо судебным решением по гражданскому делу.

Для того чтобы правила о лишении недостойных наследников права наследования не нарушали принцип свободы завещания, завещателю предоставляется возможность «восстановить» недостойного наследника в правах, указав его в качестве наследника в завещании. Такой наследник призывается к наследованию по завещанию, если оно составлено уже после утраты им права наследования, но к наследованию по закону он не допускается.

К числу недостойных наследников, не имеющих права наследовать, относятся также:

а) граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли завещателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию;

б) родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в этих правах ко дню открытия наследства (не наследуют по закону после детей); Лишение родительских прав и восстановление в этих правах производится в судебном порядке. Следовательно, для признания лиц недостойными наследниками по данному основанию необходимо решение суда о лишении их родительских прав. Данная категория недостойных наследников устраняется только от наследования по закону.

в) граждане, злостно уклоняющиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Например, уклонявшиеся от содержания дедушки или бабушки, родителей, нетрудоспособных братьев и сестер (ст.93–97 СК).

Обязанность по содержанию наследодателя возникает у наследника в силу алиментного обязательства. Алиментные обязательства могут устанавливаться между родителями и детьми, супругами, братьями (сестрами), дедушками (бабушками) и внуками, пасынками (падчерицами) и отчимом (мачехой), которые являются наследниками по закону. Факт злостного уклонения наследника от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя может подтверждаться приговором суда, решением суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов (ст.115 СК) и другими доказательствами.

Иск об устранении от наследования может быть подан только заинтересованным лицом– наследником по закону.

Имущество, полученное недостойным наследником по наследству, признается неосновательно приобретенным. У лица, не имеющего права наследовать, нет правового основания для получения такого имущества, а у наследника, отстраненного от наследства, такое основание отпадает вследствие решения суда.

Возврат неосновательно полученного имущества осуществляется в соответствии с правилами гл.60 ГК «Обязательства вследствие неосновательного обогащения». Наследственное имущество должно быть возвращено в натуре согласно п.1 ст.1104 ГК. При невозможности возврата имущества в натуре должна быть возмещена его стоимость на момент перехода этого имущества к недостойному наследнику (п.1 ст.1105 ГК). Помимо возврата имущества подлежат возмещению убытки, возникшие в связи с изменением его стоимости (изменением цен), возвратить или возместить все доходы, которые были получены за время пользования имуществом, доходы и прибыль, если они имелись, а также проценты за пользование средствами. Потребовать возвращения имущества могут наследники, которые имеют право быть призванными к наследованию. Если наследодатель после утраты недостойным наследником права наследования все же простит его и завещает ему имущество, недостойный наследник вновь приобретает право наследовать это имущество.

По основаниям, предусмотренным ст.1117 ГК, недостойными могут быть признаны и другие субъекты наследственного права: обязательные наследники (ст.1149 ГК) и отказополучатели (ст.1137 ГК).

Однако в п.5 ст.1117 ГК содержится специальное правило. Оно распространяется на те случаи, когда наследник исполнил завещательный отказ, предметом которого было выполнение работы или оказание услуги недостойному отказополучателю. Последний обязан возместить стоимость выполненных для него работ или оказанных ему услуг.

Правила распространяются также и на наследников, которые относятся к необходимым наследникам (имеющим право на обязательную долю в наследстве). Неправомерное их поведение превалирует над предоставленной им льготой.

Может встать вопрос: а если наследник, который должен быть признан недостойным, окажется несовершеннолетним или недееспособным? Суд должен определить характер действий такого лица и возможность призвания к наследству его или его законных представителей.

Если в завещании предусмотрен завещательный отказ (т. е. предоставление имущественных выгод (ст.1137 ГК) в пользу «недостойного отказополучателя»), ему должно быть отказано в выдаче имущества, и он обязан вернуть последнее, даже если уже успел его получить.

Правоприменительная практика.

При наличии вступившего в законную силу приговора суда, которым гражданин признан виновным в преступлении, повлекшем смерть наследодателя, он подлежит отстранению от наследства, если судом установлен умышленный характер этого преступления.

В таком случае для отстранения наследника от наследства, не требуется решения суда о признании его недостойным наследником, поскольку сам факт совершения умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, способствовал призванию к наследованию.

При совершении этого преступления по неосторожности правило ст. 1117 ГК РФ не может быть применено.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *